Охрана наследства в римском праве

59. Порядок наследования в римском праве.

1. Открытие наследства происходило в момент смерти наследодателя. За время между открытием наследства и его принятием наследниками наследственное имущество не принадлежало никому и именовалось “лежачее”наследство.

В классическом праве “лежачее” наследство считалось числящимся за умершим, что позволяло исключить какие-либо посягательства на него.

2. После открытия наследства имущество не переходило автоматически в собственность наследников. Для этого они должны были принять наследство.

Принятие наследства — это одностороннее действие наследника, означающее его желание вступить в наследство. Дети умершего становились его наследниками автоматически, и им не надо было совершать каких-либо действий по принятию наследства.

Существовало два способа принятия наследства:

• прямое волеизъявление наследника;

• фактическое поведение лица, свидетельствующее о принятии им наследства. Например, наследник начинает платить по долгам наследодателя.

Срок для принятия наследства установлен не был. Однако длительная неопределенность в этом вопросе могла причинить ущерб кредиторам умершего, поэтому они могли требовать от наследника ответа – принимает ли он наследство или нет. После некоторого периода времени наследник должен был дать ответ. Если ответа не последовало, то это рассматривалось как отказ лица от наследства. Позднее, по кодексу Юстиниана, такое молчание означало согласие лица принять наследство. Принимая наследство, лицо приобретало не только права, но и становилось правопреемником по всем долгам умершего. При этом такое правопреемство носило неограниченный характер и не зависело от размера наследства, которое получило лицо, то есть наследник отвечал по долгам не в пределах полученного им наследственного имущества, а как по своим долгам, то есть всем принадлежащим ему имуществом. Избежать такой неограниченной ответственности можно было, лишь отказавшись от наследства. В эпоху Империи было установлено, что лица, не достигшие 25 лет, всегда отвечают только в пределах полученного ими на-

следства. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник с участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение 3 месяцев со дня открытия наследства произведет опись и оценку наследственного имущества, то его ответственность ограничивается размером полученного наследства.

3. Отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом либо не приняло наследство в установленные сроки и надлежащим способом.

Отказ от наследства приводил к нескольким последствиям:

• наследство переходило к подназначенному наследнику;

• наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при их отсутствии — к другой;

• наследство могло перейти к наследникам по закону;

• при отсутствии иных наследников имущество становилось выморочным.

4. Наследственное имущество полностью сливалось с личным имуществом наследника. Это могло ущемить интересы кредиторов умершего, так каку наследника могли быть свои собственные кредиторы, и если адолженность наследника была большой, то кредиторы наследодателя могли не получить удовлетворения из-за конкуренции с кредиторами самого наследника. Для зашиты интересов кредиторов умершего преторским эдиктом бьию введено право кредиторов требовать отделения наследственной массы от личного имущества наследника. В результате становилось возможным, чтобы наследственное имущество в первую очередь шло на удовлетворение требований кредиторов умершего. Кредиторы наследника подобного выдела требовать не могли. Необходимость в судебной защите наследника могла возникнуть в случаях если кто-то: не признавал тех прав, которые входили в наследство (например, оспаривал право собственности умершего на какое-либо иму- щество); своими действиями нарушал права лица как наследника (например, оспаривал действительность завещания). В первом случае наследник имел те же иски, что и наследодатель. Наследник мог, например, предъявить виндикационный иск, если кто-то удерживал вещь из состава наследства. Если лицо не признавалось имеющим право на наследование, то оно могло предъявить иск об истребовании наследства. Данный иск по своему характеру и последствиям был аналоги-

чен виндикационному. Преторский наследник получал для своей защиты преторский интердикт.

Однако длительная неопределенность в этом вопросе могла причинить ущерб кредиторам умершего, поэтому они могли требовать от наследника ответа – принимает ли он наследство или нет.

Понятие права наследования в римском частном праве

Наследственное право – это совокупность правовых институтов и норм, регулирующих порядок наследования.

Наследование (hereditas) – это переход имущества умершего лица к другим лицам на правах собственности.

Наследство – это:

Б) имущественные права;

В) имущественные обязательства (например, долги наследодателя)

Момент открытия наследства – день смерти наследодателя.

Вступление в наследство – момент, когда наследник выражает волю принять наследство, что влечет переход прав на наследство (более подр. см. в одном из вопросов лекции об этом).

Субъекты наследования:

1. Наследодатель – это лицо своего права (домовладыка), которое при жизни может быть носителем наследственных прав и обязанностей, т.е. это право и дееспособное лицо.

Не могли быть наследодателями юридические лица, лица с чужим правом, частные рабы.

2. Наследник – любое лицо, способное принять наследство:

А)постумы –физические лица, зачатые при жизни наследодателя, но еще не родившиеся к моменту его смерти;

Б) физические лица – зачастую лица чужого права чаще всего (подвластные своего домовладыки);

В) юридические лица.

Условия для возникновения наследственных правоотношений:

1. полная дееспособность наследодателя;

2. передаваемые вещи, права и обязанности должны были быть предметом наследства (к примеру, нельзя передать по наследству личные, семейные права);

3. наличие законных наследников;

4. способность наследника к принятию наследства;

5. заявление наследника о желании принять наследство.

Виды наследования:

I. По характеру правопреемства:

1. универсальное наследование – т.е. такое наследование, при котором наследник получает в наследство и имущественные права, и обязанности наследодателя;

2. сингулярное наследование – т.е. такое наследование, при котором наследник получает в наследство лишь отдельные права на имущество наследодателя;

II. В зависимости от цивильного или преторского права:[67]

1. цивильное наследование –наследование, основанное на цивильном праве, где наследником по закону мог стать только агнат (существовал в период республики);

2. преторское наследование –наследование, основанное на преторском праве, где наследником по закону мог стать не только агнат, но и когнатические родственники, а также оно характеризуется более простой формой завещания.

III. По способу передачи наследства:

1. по закону;

По завещанию.

В римском праве было представление о недопустимости одновременного наследования и по закону, и по завещанию. Преимущество имели наследники по завещанию.

Наследование по завещанию

Завещание (testamentum) – это односторонняя сделка, распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержащее назначение наследника.

1. односторонняя сделка (пока жив наследодатель лица, указанные в завещании еще не наследники, а когда есть наследники, то уже мертв наследодатель);

2. вступает в силу после смерти наследодателя;

3. наличие назначения наследника (т.е. наследники должны быть указаны поименно).

Условия действительности завещания:

1. Активная завещательная правоспособность наследодателя (testamenti factio activa)на момент составления завещания – т.е. он не должен быть душевнобольным, малолетним, расточителем, осужденным за порочащие преступления).

2. Соблюдение надлежащей формы (не обязательно в письменной форме, но важно, чтобы в присутствии 7 свидетелей).

3. Пассивная завещательная правоспособность наследника, указанного по имени((testamenti factio passive) –т.е. не могли быть наследниками:

бесчестные;

еретики;

перегрины не обладающие правом торговать;

рабы, пока их не отпустят на волю;

законом Волония 169 г. до н.э. было установлено, что граждане, имеющие имущество в 100 тыс. сестерциев не могут назначать в качестве наследников – женщин;

законом Августа о борьбе с безбрачием и бездетностью было установлено, что неженатые мужчины 25-60 лет и незамужние женщины 20-50 лет могли получить наследство только после ближайшего родственника и то, если в течение 100 дней после его смерти вступят в брак.

Виды завещаний:

I. По способу составления:

1. Частные.

2. Публичные(варианты таковы: на Народном Собрании и перед войском; с помощью меди и весов; путем занесения соответствующего распоряжения в протокол суда или магистрата; путем передачи в императорскую канцелярию письменного завещания на хранение).

II. По наличию определенных условий в завещании:

1. Завещания с отлагательным условием –специальные распоряжения, которые не должны были быть противоправными, аморальными, невозможными.

Примеры:

· Наследство будет получено при отпущении части рабов на волю;

· Запасной наследник сможет получить наследство не после моей смерти, а при условии, что основной(главный) наследник откажется от принятия наследства или тоже умрет;

2. Завещание с возложением – специальное распоряжение, которое обязывало наследника совершить определенные действия, использовать имущество по назначению.

Пример:

· Наследник обязан поставить памятник на могиле наследодателя.

Обязательная доля наследства для ближайших родственников:

Цель – ограничение завещательной свободы;

Причина – сохранение имущества в семье;

Суть: наследодатель должен был либо указать поименно своих наследников, либо поименно лишить их доли наследства в завещании. Если не было уважительных причин, по которым наследники лишались наследства, то наследодателя могли признать умалишенным, а завещание – недействительным. К уважительным причинам отказа в наследстве относились:

– выход дочери замуж без согласия родителей до достижения 25 лет;

– причинение опасности жизни наследодателя.

Перечень родственников, имеющих право на обязательную долю:

2. эмансипированные дети;

3. полнородные и единокровные братья и сестры;

4. мать умершего, если она жила с мужем в «строгом браке».

Размер доли – ¼ от того, что причиталось бы по закону.

– 1/3 от полагающихся 25 % имущества по закону, ½ – если полагалось менее 25 % от имущества по закону (данное правило было введено Юстинианом).

Наследование по закону

Основания наследования по закону:

1. завещание отсутствует;

2. завещание признано недействительным.

Этапы развития института наследования по закону:

I. По законам XII таблиц:

1 очередь – подвластные (sui heredas – «свои»);

2 очередь – агнатические родственники;

3 очередь – когнаты.

II. С появлением частном собственности, разложением патриархальной семьи и господством когнатического родства:

1 очередь – дети, в том числе и эмансипированные;

2 очередь – агнатические родственники;

3 очередь – когнатические родственники;

4 очередь – супруг умершего.

III. При Юстиниане:

1 очередь–нисходящие родственники: сын, дочь; внуки, внучки в порядке представления;[68]

2 очередь – восходящие родственники: отец, мать, дед, бабка, полнородные братья и сестры, а если их нет, то их дети в порядке представления;[69]

3 очередь – неполнородные братья и сестры, а если их нет, то их дети;

4 очередь – все боковые родственники;

5 очередь – переживший супруг, но такой «бедный супруг» мог иметь свое имущество, приданое, право на обязательную долю. Так что он оставался не в накладе.

Наследники каждой очереди во всех трех классификациях получали имущество в равных долях и только в том случае, если отсутствовала предыдущая очередь наследников.

Выморочное наследство – это наследство, которое не было принято ни одной очередью наследников как по закону, так и по завещанию. В древнейший период оно становилось ничьим и любой мог его захватить. Со времен принципата оно перешло в государственную собственность (сената, церкви, монастыря). Гос. казна брала с наследством и долги наследодателя.

Принятие наследства

Стадии принятия наследства:

1. открытие наследства – происходит в момент смерти наследодателя; сюда же относится определение лиц, призываемых к наследованию;

2. вступление в наследство– т.е. приобретение соответствующих прав на имущество и ответственности по обязательствам наследодателя; это момент, когда наследник выражает свою волю принять наследство.

«Лежачее наследство» (hereditas iacens) – это наследство, которое как бы ожидает своего субъекта, не принадлежит никакому определенному лицу в период от смерти наследодателя (т.е. от открытия наследства) до вступления в наследство наследников.

В патриархальные времена принятие наследства осуществлялась в торжественной форме. Позже эта процедура совершалась с помощью неформальных действий, свидетельствующих о принятии наследства (к примеру, выплаты кредиторам по долгам наследодателя).

Основания для непринятия наследства:

1. ситуация, при которой в наследственной массе долгов больше, чем самого имущества (пассив больше, чем актив);

2. ситуация, при которой актив больше пассива, но у наследника много своих долгов.

Что делать в этих случаях?

1. Beneficium inventarii – льгота, согласно которой было установлено, что если наследник произведет в срок не позднее 3-х месяцев опись и оценку наследственного имущества с участием нотариуса, оценщика или кредиторов наследодателя, то ответственность наследника по долгам наследодателя будет ограничена размерами актива.[70]

2. Beneficium separationis – льгота, установленная для кредиторов наследства, которая состояла в том, что они вправе потребовать отделения наследственного имущества от собственного имущества наследника с тем, чтобы наследственное имущество пошло в 1-ую очередь на удовлетворение требований кредиторов наследства.

Например: Вы получили наследство, в котором долги были на 1000 сестерциев. При этом, Вы сами задолжали соседу 200 сестерциев. Ваш общий долг 1200 сестерциев. Кредиторы наследства – это лица, которые заинтересованы в том, чтобы Вы отдали как можно скорее, прежде всего, 1000 сестерциев.

Иски о наследстве:[71]

1. виндикационный –например, в том случае, если третье лицо отказывается выдать наследнику вещь;

2. цивильный иск об истребовании наследства –например, в том случае, если третье лицо оспаривает действительность завещания.

Легаты и фидеикомиссы

Легат (legatum) –завещательный отказ, т.к. распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.

Легат – это специально установленный завещателем в определенной форме дар.

Легат – это вычет из наследства в пользу третьего лица.

Причина возникновения легата: стремление обойти требования закона в предоставлении обязательной доли законным наследникам.

Признаки легата:

1. сингулярный характер преемства легатария, т.е. лица в пользу которого составлен легат;

2. легат можно оставить только в завещании. Следовательно, нельзя возложить легаты на наследника по закону;

Для получения легата надо обладать пассивной завещательной правоспособностью.

Виды легатов:

1. виндикационный легат (per vidicationem) –это легат, который устанавливал право собственности легатария на известную вещь завещателя;

2. легат из обязательства (per damnationem) – это легат, который предоставлялся легатарию обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

Ограничение легатов:

Причины ограничения легатов – их стало слишком много. Следовательно, наследникам ничего не оставалось. Значит и стимула принимать наследство (где остались одни долги) не было.

1. Нельзя назначать легаты свыше 1000 ассов каждый (1асс = 4 сестерция);

2. ни один легатарий не должен получить больше, чем наименее получивший наследник;

3. наследник имеет право не выдавать в качестве легата больше ¾ наследства (закон Фальцидия);

4. если легатарий отказался от наследства, то легат отходит наследнику;

5. имущество, которое имеет большую ценность для семьи, не может быть легатом.

Фидеикомиссы (fideicommissum) – обращение к чести другого; неформальные легаты, заключавшие в себе просьбу (устную или письменную) дать или сделать что-либо для другого лица, не упомянутого в завещании, под честное слово.

Отличие фидеикомиссов от легатов:

1. носят неформальный характер;

2. лицо, в пользу которого совершался фидеикомисс, не обязан был обладать пассивной завещательной правоспособностью;

3. посредством фидеикомисса завещатель поручал наследнику по завещанию выполнить те или иные действия в пользу третьего лица;

4. поручения носили нравственный и правомерный характер (т.е. нельзя было поручить совершить преступление, зато можно было поручить отпустить на волю рабов).

Читайте также:  В случае нарушения сроков выполнения работ

При императоре Августе фидеикомиссы стали пользоваться юридической защитой.

При Юстиниане в 529 г. фидеикомиссы объединились с легатами.

Ограничение фидеикомиссов:

Причины ограничения фидеикомиссов – в них наследодатели могли поручить наследникам отдать все наследство (и имущество, и права) третьему лицу, а долги оставались у наследника.

1. наследник имел право оставить себе 1/4;

2. если лицо, получившее в виде фидеикомисса определенную долю имущества из наследства, то вместе с ней оно должно было взять в этом же объеме имущественные обязательства (долги) наследодателя.

Вопросы к экзамену по учебной дисциплине Римское право

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

ситуация, при которой в наследственной массе долгов больше, чем самого имущества пассив больше, чем актив ;.

Римское право: конспект лекций.

Необходимость отвечать своим имуществом по долгам наследодателя могла быть невыгодна для наследника.

55. Открытие и принятие наследства. Лежачее наследство. Наследственная трансмиссия

В римском праве открытие наследства и установление наследников осуществлялись в момент смерти наследодателя.

Право собственности на наследуемое имущество наследники приобретали не в момент открытия наследства, а после его принятия.

За время между открытием наследства и его принятием имущество, входящее в наследственную массу, называлось лежачим наследством (hereditas iacens), так как наследственное имущество никому не принадлежало. В древнейшем римском праве такое имущество считалось бесхозяйным (res nulljus), поэтому любое лицо, захватив его и владев им год, становилось собственником. Позднее в классическом праве для устранения посягательств лежачее наследство до принятия наследниками числилось за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

Принятие наследства является односторонним действием наследников, которые свидетельствовали о наличии у них желания вступить в наследство.

Способы принятия наследства:

1) прямое волеизъявление наследников;

2) фактическое поведение лица, которым оно подтверждает принятие им наследства.

В случае отказа от наследства или нежелания его принимать от наследников первой очереди требовалось особое заявление. Остальные наследники имели “право на размышление” и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его. При этом отсутствие этих действий или заявлений говорило о переходе права на принятия наследства к следующему наследнику.

Срок для принятия наследства в римском праве не был установлен. Однако принятие наследства являлось регламентированной процедурой. При принятии наследства наследник должен был составить опись наследственного имущества. Моментом принятия наследства считался момент перехода всех прав и обязанностей наследодателя независимо от времени составления описи и факта ее окончания.

В тех случаях, когда наследник умирал, пережив наследодателя и не успев принять наследство, его права на наследство переходили его наследникам. Такое принятие наследства в римском праве получило название наследственная трансмиссия (transmissio).

Наследование по праву представления осуществлялось, если в момент смерти наследодателя в живых из числа нисходящих родственников остались дети от ранее умершего сына или дочери. Они приобретали право на получение той доли, которая досталась бы их умершим отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.

В тех случаях, когда на наследство претендовали несколько наследников, они признавались совместными собственниками наследства (сонаследниками), но в пределах своих наследственных долей.

2 иск об истребовании наследства – иск, который могло предъявить лицо, не признаваемое имеющим право на наследство.

Наследственное право в римском праве

Наследственное право в Древнем Риме ассоциировалось с такими понятиями, как “римская семья” и “институты семейного права”, а также “собственность”.

Наследование, естественно, появилось не сразу, а лишь после формирования государства и постепенного развития права собственности. В это время у отдельных семей начало появляться имущество, обязательства и права, которые необходимо было передавать после смерти главы кому-либо из семьи.

Завершение формирования наследственного права в римском праве произошло с момента издания Законодательства Юстиниана.

Наследственное право занимало в римском праве исключительное место. Законодательное оформление основных положений наследственное права принадлежит именно римским юристам. При этом, стоит заметить, что многие их них не потеряли своей актуальности в настоящее время и активно применяются уже в действующем современном законодательстве.

При этом наследование в данном случае также обладало признаком универсального правопреемства, так как диктовало переход не только имущества, но также прав и обязанностей.

Тема 7. Римское наследственное право

§ 1. Понятия наследования и его виды.

§ 2. Наследование по завещанию.

§ 3. Содержание завещания.

§ 4. Легат.

§ 5. Фидеикомисс.

§ 6. Наследование по закону.

§ 1. Понятия наследования и его виды

Смерть физического лица поставила перед римлянами вопрос: насколько данный юридический факт может повлиять, и в какой степени, на правоотношения, участником которых умерший являлся при жизни? Необходимость придания устойчивости гражданско-правовому обороту, который не должен зависеть от такого случайного события как смерть, потребовала выработки специальных юридических приемов, чтобы избежать неблагоприятных правовых последствий вследствие смерти одного из участников оборота.

Римская правовая мысль разработала теорию и основы наследственного преемства (mortis causa):

юридические отношения, участником которых был умерший, не прекращаются его смертью,

место умершего занимает его правопреемник,

к правопреемнику или правопреемникам переходят все права и обязанности умершего («того, о наследстве которого идет дело» is de cujus hereditate agitur или de cujus),

в составе наследства к наследникам переходят и долги наследодателя,

наследством (hereditas) является все то имущество умершего, которое способно переходить по наследству,

не переходят к правопреемникам права и обязанности, тесно связанные с личностью умершего, например, из договора поручения или из договора товарищества.

2. opentest1Наследственное правопреемство понималось римлянами как универсальное правопреемство или универсальная сукцессия successio in universum jus, successio in universitatem – при таком правопреемстве к правопреемнику (successor) одновременно, «одним юридическим действием» uno actu, переходит весь имущественно-правовой комплекс праводателя как единое целое, со всеми активами и пассивами. «Наследство есть ни что иное, как правопреемство во всех правах, которые имел умерший» – hereditatis nihil aliud est, quam successio in universum jus quod defunctus habuerit (D. 50. 17. 62. 1). Происходит как бы продолжение в лице наследника юридической личности наследодателя (Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М. 1948. С. 236-237; Гримм Д. Д. Лекции по догме римского права. М. 2003. С. 444-445).

Условия наступления наследственного правопреемства

Наследственное правопреемство наступает при наличии сложного юридического состава, в который входят следующие элементы:

смерть наследодателя, поскольку «наследство живого лица не передается» – hereditas viventis non datur,

правомочность наследодателя иметь наследников, например, такой способностью не обладали юнианские латины (см. «Лица. Неграждане. Латины»),

наследник должен находиться в живых на момент открытия наследства и обладать пассивной завещательной правоспособностью testamenti factio passiva.

Основания призвания к наследству (delatio hereditatis)

В римском праве наследование происходило:

по завещанию – ex testamento,

по закону – ab intestato.

Римский законодатель четко разделял эти два основания призвания к наследованию: «никто не может наследовать часть имущества по завещанию, а часть по закону» – nemo pro parte testatus, pro parte intestatus decedere potest (D. 50. 17. 7). Поэтому завещание любой части имущества вело к тому, что наследник по завещанию становился наследником и незавещанной части имущества. Презюмировалось желание завещателя сделать наследника по завещанию наследником оставшегося незавещанным имущества.

Эволюция римского наследственного права

1.Развитие римского наследственного права теснейшим образом связано с ходом развития римского частного права и самой римской государственности.

Этапы развития римского наследственного права (Римское частное право / Под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М. 1948. С. 237-240):

наследственное право по древнему цивильному праву. Законы XII таблиц уже различают наследование по закону hereditas legitima и наследование по завещанию, причем последнее воспринимается как вполне обычное явление, даже более распространенное, чем правопреемство в силу закона,

по преторскому эдикту. Претор для защиты открывшегося наследства давал предполагаемому цивильному наследнику interdictum quorum bonorum, тем самым, вводя его во владение наследством. Чтобы не дать захватить имущество умершего посторонним лицам в случае, если цивильный наследник не принимал наследство, претор выходил за рамки цивильного права и предоставлял право на наследство следующему по очереди наследнику. Претор стал давать свой эдикт bonorum possessio и эманципированным детям, которые приобретали права владельца наследственного имущества. Теперь их права мало чем отличались от прав цивильных наследников (Франчози Д. Институционный курс римского права. М. 2004. С. 273-278),

императорским законодательством до Юстиниана было закреплено наследование по jus honorum,

Юстиниан изменил порядок призвания наследников по закону, провел дальнейшую разработку института необходимого наследования, унифицировал завещательные распоряжения (новеллы118 (543 г.), 127 (548 г.); 115 (542 г.).

Принятие наследства зависело от того, какая категория наследников призывалась к наследованию.

opentest2Необходимые наследники (heres suus et necessarius) – наследники, которых нельзя было обойти молчанием в завещании или лишить наследства по произволу paterfamilias. closetest4К ним относились – дети домовладыки, находящиеся под отцовской властью, и рабы, которых наследодатель отпускает на волю и назначает своими наследниками. При Юстиниане к ним относили всех нисходящих и восходящих наследодателя, его вдову, оставшуюся без средств к существованию. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. VI. П. 1. М. 2005. С. 324-337)

Необходимые наследники приобретают наследство ipso jure.

Закон не требует какого-либо волеизъявления необходимого наследника для принятия наследства.

Необходимый наследник становится наследником даже вопреки своему желанию. Он не вправе отказаться от наследства.

При Юстиниане необходимое наследование рассматривалось как способ защиты прав членов семьи наследодателя. С точки зрения римлян, отцу предоставлялась власть для управления семейным имуществом к общей пользе всех членов семьи. Облекая его широкою властью, римляне не хотели предоставлять ему свободу действовать только под влиянием своих личных интересов. Римские юристы вынуждены были поддерживать и развивать материальные ограничения свободы завещания, которые были направлены именно против злоупотребления правом лишения наследства законных наследников (Боголепов Н. П. Формальные ограничения свободы завещания в римской классической юриспруденции // Учёные записки императорского Московского университета. Отдел юридический. Вып. 1. М. 1881. С. 26, 138).

Законом был точно установлен перечень обстоятельств, при которых наследодатель мог лишить необходимого наследника наследства.

closetest3Размер доли, которую завещатель был обязан оставить необходимым наследникам, не мог быть меньше ¼ части наследства opentest3(«фальцидиева кварта»). opentest4Если законная доля оказывалась меньше ¼ части наследства, то обязательная доля составляла ½ от законной доли.

Все остальные наследники именовались «посторонние» (extranei) или «добровольные» (voluntarii). Для приобретения наследства такими наследниками требовалось наследство принять (aditio). Волеизъявление, направленное на принятие наследства, должно было быть выражено ясно, однозначно и безусловно.

Принятие наследства происходило с помощью (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 1. М. 2004. С. 222-271):

cretio. В устной, строго определенно форме наследник заявлял, что он принимает наследство и вступает во владение им (adeo cernoque). opentest7Срок для принятия наследства определял наследодатель в завещании, как правило 100 дней (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. VI. П. 1. М. 2005. С. 281-285):

cretio vulgaris – засчитывались только те дни, когда у наследника существовала возможность принять наследство. Дни, в которые наследник по уважительным причинам не мог принять наследство, в срок не засчитывались,

cretio continua – в этом случае течение времени считалось непрерывным вне зависимости от возможности наследника принять наследство.

pro herede gestio – если лицо действовало так, как если бы оно приняло наследство, т. е. конклюдентными действиями

Отказ от наследстваОтказаться от наследства можно было –

заявив об отказе в устной или письменной форме,

молчаливо– непроявление воли. Такое пассивное поведение не считалось отказом от принятия наследства до окончания срока, предоставленного законом для принятия наследства, и в любой момент в рамках этого срока могло быть опровергнуто или подтверждено действиями наследника.(Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты / Перевод с испанского. М. 2005. С. 676)

Отказ не может быть взят обратно. Он бесповоротен. Исключение сделано только для лиц, моложе 25 лет (Санфилиппо Ч. Курс римского частного права. М. 2000. С. 284).

Последствии принятия наследства

Из универсального правопреемства римляне выводили слияние унаследованного имущества умершего с собственным имуществом наследника. Возникала единая имущественная масса, включающая права и обязанности как наследодателя, так и наследника. closetest5В следствие этого наследник отвечал по долгам наследодателя «за пределами унаследованного имущества» – ultra vires hereditarias. Следствием этого было то, что

по долгам наследодателя наследник удовлетворял требования кредиторов не только за счет унаследованного имущества, но и должен был рассчитываться своим собственным имуществом вплоть до полного разорения,

мог подвергнуться infamia без наличия собственной вины в случае невозможности рассчитаться с долгами.

Римляне видели всю несправедливость такого положения вещей по отношению к необходимым наследникам, поэтому с помощью преторской защиты можно было:

воздержаться от принятия наследства (facultas abstinendi). Для этого наследник не должен был совершать действий по управлению наследственным имуществом,

в случае если наследником назначался освобожденный по завещанию раб, отделить нажитое рабом имущество после отпуска его на свободу (beneficium separationis).

Добровольные наследники всегда имели право отказаться от принятия наследства. Однако кредиторы наследодателя могли заключить с ними соглашение об ограничении своих притязаний с помощью:

соглашения об уплате в меньшем размере (pactum ut minus solvatur) – кредиторы договаривались с наследником, что они готовы удовлетвориться частичным исполнением долговых обязательств, если наследник примет наследство. В случае нарушения соглашения кредиторами и истребования исполнения обязательств в полном объеме наследник мог им противопоставить exceptio pacti conventi – «эксцепцию о заключенном соглашении»,

принятие наследства по поручению кредиторов (aditio mandato creditorum) осуществляется наследником при условии уплаты не полной суммы долга, а лишь определенного процента этой суммы. От недобросовестности кредиторов, если они потребуют уплаты всего долга, наследник может защитить себя обратным иском из договора поручения (actio mandati contraria), потребовав возместить свои затраты сверх оговоренной суммы. Некоторую опасность такой способ представлял в случае предъявления требований теми кредиторами, которые не заключали с наследником aditio mandato creditorum, поскольку они не были связаны соглашением с наследником и выступали как обычные кредиторы умершего,

инвентаризации наследственного имущества (beneficium inventarii). При Юстиниане все наследники, прежде чем принять наследство, могли потребовать описи наследственного имущества. После получения известия об открытии наследства наследник в течение 30 дней должен был приступить к учету наследственного имущества. Инвентаризация должна быть завершена не позднее 60 дней со дня получения наследником известия об открытии наследства. В случае инвентаризации имущества наследник отвечал перед кредиторами только в пределах унаследованного им имущества.

Следует иметь в виду, что с момента открытия наследства до его приобретения наследниками мог пройти значительный промежуток времени. Все это время наследство представляло собой бессубъектный имущественный комплекс – «лежачее наследство» hereditas jacens (см. «Юридические лица»)

Наследственная трансмиссия (transmissio hereditatis) – переход права на принятие наследства от наследника, который умер, не успев принять открывшееся при его жизни наследство, к его собственным наследникам.

Читайте также:  Пример расчета полиса ОСАГО

transmissio ex in integrum restitutionis – претор предоставлял правопреемнику умершего наследника право на принятие непринятого им по уважительной причине наследства,

transmissio Theodosianea – император Феодосий II предоставил право нисходящим умершего наследника вступать в наследство их деда, даже если их отец умер до вскрытия завещания,

transmissio Justinianea – император Юстиниан расширил это правило, предоставив наследникам право воспользоваться трансмиссией вплоть до окончания истечения срока принятия наследства (1 год с того дня, когда умерший наследник узнал или должен был узнать о смерти праводателя),

transmissio ex capite infantiae – если ребенок – наследник умрет, не успев принять наследство, то право на принятие этого наследства переходит к его отцу.

opentest6Право приращения (jus adcrescendi или accrescendi) заключалось в том, что если один из сонаследников не унаследовал предназначавшуюся ему часть наследства, то она пропорционально прирастала к долям других наследников. Право приращения не зависит от воли наследодателя или наследников, оно возникает ipso jure. Наследник, приняв наследство, не может отказаться от получения дополнительного имущества к своей доле по праву приращения.

Наследственная правоспособность

Правом быть наследником умершего обладали не все физические или юридические лица (см. «Завещательная правоспособность»).

юнианские латины, если они не станут римскими гражданами в течение 100 дней после открытия наследства,

лица, осужденные за преступления,

отступники (apostatae) и еретики (haeritici),

сыновья государственных изменников.

closetest7Ограничены в праве получить наследство (capacitas) были:

холостяки (caelibes) не могли наследовать по завещанию, если не вступят в брак в течение 100 дней со дня открытия наследства

бездетные (orbi), т. е. римские граждане, имеющие менее 3-х детей, вольноотпущенники, имеющие менее 4-х детей, наследовали по завещанию не более половины завещанного им имущества,

проститутки и актрисы – «постыдные женщины» (feminae probrosae).

При Юстиниане в связи с изменением взглядов на бездетность и безбрачие эти ограничения были отменены. (Юлий Павел. Пять книг сентенций к сыну. Фрагменты Домицилия Ульпиана / Перевод с латинского Е. М. Штаерман. М. 1998. С. 65-67)

Недостойные наследники

opentest8Недостойным наследником (indignus) считалось лицо, совершившее в отношении наследодателя или его памяти тяжкие проступки:

убийство наследодателя (покушение на убийство),

невозбуждение судебного преследования лиц, повинных в смерти наследодателя,

создание препятствий для пыток рабов, которые применялись к ним с целью найти убийцу,

тяжкие обвинения, выдвинутые против наследодателя при его жизни (обвинения, влекущие за собою infamia),

применения насилия по отношению к наследодателю с целью повлиять на его завещательное волеизъявление,

если наследник бросил умалишенного наследодателя на произвол судьбы,

неосновательные попытки опорочить завещание наследодателя как подложное или изменить его в свою пользу.

Следует иметь в виду, что недостойный наследник не наследует даже в том случае, если он включен в завещание. Все, что он приобрел по завещанию, обращается в пользу фиска. (Дигесты Юстиниана / Перевод с латинского. Т. V. П. 1. М. 2004. С. 320-321)

Возникала единая имущественная масса, включающая права и обязанности как наследодателя, так и наследника.

8.5.1. Понятие и виды легатов

1. Легатом (или завещательным отказом) называлось распоряжение, которое делалось в завещании наследодателем и состояло в предоставлении определенному лицу какого-то права или иной выгоды за счет наследственного имущества.

Из определения легата следует, во-первых, так называемый сингулярный характер преемства легатария (т.е. лица, в пользу которого назначен легат) в имуществе наследодателя. Это значит, что он — преемник наследодателя в отдельном праве, но не в какой-то доле наследства, и что получение легата не сопровождалось ответственностью (в какой бы то ни было мере) за долги наследодателя. Во-вторых, поскольку легат можно было оставить только в завещании, нельзя было возложить легаты на наследника по закону (ab intestato).

2. Различалось несколько видов легатов. Наиболее существенным было различие легатов per vindicationem и легатов per dаmnationem. С помощью легата per vindicationem устанавливалось непосредственное право собственности легатария на известную вещь завещателя (отсюда и название этого вида легатов: легатарий получает виндикационный иск). Легат per damnationem назван так потому, что он назначался в форме heres damnas esto dare, т.е. наследник пусть будет обязан передать то-то такому-то. В этом случае легатарию предоставлялось только обязательственное право требовать от наследника исполнения воли завещателя.

В период принципата фидеикомиссы получили исковую защиту и стали подобны легатам.

Основные положения о наследовании в римском праве

Долгий и сложный путь развития прошло римское наследственное право. Этот путь был непосредственно связан с ходом развития римской собственности и семьи.

В Римском праве под наследственным правом понимается совокупность норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок его перехода к наследникам. Иными словами, наследование рассматривается как переход имущества умершего лица к одному или к нескольким другим лицам.

В развитии римского наследственного права в юридической литературе принято различать четыре периода:

Первый – наследственное право древнейшего периода, именуемое цивильным наследованием.

Второй – наследование по преторскому эдикту.

Третий – наследование по императорскому доюстиниановскому законодательсву.

Четвертый – наследование по законодательству Юстиниана (527-565)[5].

Получить наследство было возможно двумя способами – или по завещанию,или по закону. В римском праве не допускалось наследование одной части имущества лица по завещанию, а другой – по закону. Наследование по закону исторически возникло намного раньше, чем наследование по завещанию, которое в то время считалось отклонением от обычного порядка. Все имущество после смерти члена семьи переходило к его родственникам.

Считается, что древнейший период свойственен наследованием законными наследниками (heredes sui), без каких-либо отступлений от такого порядка. Цивильное право подразделяло законных наследников на три очереди (данная очередность была закреплена законом XII таблиц):

1. Свои наследники (sui heredes), и в ре­зультате смерти наследодателя ставшие юридически независимыми (personae sui juris), но до момента его смерти находились под его властью.

2.Ближайшие агнаты умершего (агнаты второй степени), призывавшиеся к наследованию при отсутствии «своих наследников», так называемых наследников первой очереди. К ближайшим агнатам прежде всего относились лица, связанные в прошлом с наследодателем отношениями зависимости и имевшие общего патерфамилиас: братья, сестры и мать умершего. Если имелось несколько агнатов одинаковой близости, то они делили имущество поровну.

3.Когнаты – кровные родственники умершего (gentiles). При этом не имела значения степень кровнородственной близости. Они призывались к наследству лишь при отсутствии «своих наследников» и ближайших агнатов.

А в преторский период развития права было установлено четыре очередизаконных наследников:

К первойочереди помимо «своих наследников» относились дети наследодателя. Вторуюочередь составили все агнаты с устранением от наследования ближайшими из них более отдаленных. В третью очередь вошли все кровные родственники умершего, вплоть до шестой степени родства Ближайшая степень родства исключала более отдаленную, родственники одной степени делили наследство поровну. К четвертой очереди относился переживший супруг. Если же умерший состоял в браке (cum manu), то правила наследования подчинялись принципу подвластности.

Новеллы Юстиниана установили более простую систему наследования по закону. К наследству стали призываться только когнаты, причем без различия пола. В этот период различались:

•первая очередь – все нисходящие родственники умершего с учетом того, что каждое поколение после первого, т. е. внуки, правну­ки и т. п., наследуют по праву представления;

•вторая очередь – все родственники по восходящей линии;

•третья очередь – неполнородные братья и сестры умерше­го, а также их дети, которые наследуют по праву представле­ния;

•четвертая очередь – все остальные кровные родственники без ограничения, подтвердившие свое родство;

•пятая очередь – переживший супруг, однако он наследовал вместе с той очередью, которая призывалась к наследованию.

Если не оказывалось ни одного наследника, то имущество умершего считалось выморочным.

В римском праве известно сингулярное преемство, то есть предоставление лицу отдельных прав. С момента заявления наследником о принятии наследства и возникали наследственно-правовые отношения. Если речь шла о наследстве дееспособного на­следодателя и о вещах, которые могут быть предметом наследова­ния, наследник получал все права, которыми прежде владел насле­додатель. А при универсальном правопреемстве наследник при вступлении в наследство приобретал все имущество наследодателя или завещанную ему долю как единое целое и одномоментно. В данном случае к наследнику переходили все права и обязанности наследодателя, даже если наследник о некоторых из них не знал, принимая наследство.

Если собственник не оставил завещания, которым определена судьба принадлежащего ему имущества на случай его смерти, то это имущество переходило к лицам, указанным в законе XII таблиц. Основными в наследовании по закону являются правила, устанавливавшие круг законных наследников и размер наслед­ственной доли каждого из них.

Римское право впервые дало определение завещания. Завещание – правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти; это правомерная фиксация нашего намерения, совершенного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после нашей смерти[6].

Как писал Модестин, завещание есть «справедливое решение нашей воли о том, что должно быть сделано после нашей смерти» (D.28.1.1). Это волевой акт собственника, устанавливающий, к кому и в каком объеме после его смерти должны перейти принадлежащие ему имущественные права и обязанности.

Цивильное право знало три формы завещания:

1.Завещание, совершаемое в народных собраниях по куриям, могло совершаться только во время таких собраний – два раза в год;

2.Завещание воина, объявлявшееся в строе перед сражением. Представляет собой замену обычного завещания по куриям, когда они невозможны;

3.Завещание посредством манципации, из которой позднее выработалась односторонняя завещательная сделка. В ходе такого завещания, завещатель передавал все свое имущество душеприказчику, который брал на себя обязанность выполнить все распоряжения, которые будут озвучены завещателем.

Как мы частично уже рассмотрели, более существенные изменения в наследование были внесены новеллами Юстиниана. Изменения коснулись и форм завещаний. В тот период различались частные и пуб­личныезавещания, зафиксированные в Кодификации Юстиниана.

Частные завещания составлялись без участия органов публичной власти, но в присутствии семи свидетелей. Публичное завещание – это завещание, составленное при участии органа публичной власти. Они имели несколько форм: пе­ред судом; пе­ред магистратом; пе­ред императором.

Первые две формы завещания заносились в протокол, а императору подавалось письменно оформленное завещание. Тенденция к преобладанию письменного завещания по сравнению с устной наметилась во второй половине республиканского периода, и в праве Поздней империи нормальным становится письменное завещание, подписанное завещателем и семью свидетелями. Письменно завещание должно было быть написано только рукой завещателя и с указанием на это в его тексте. Этот документ предоставлялся свидетелям, которые должны были его подписать, затем завещание запечатывалось печатями всех свидетелей. Также с этим сохранялось и устное завещание, совершенное в присутствии семи свидетелей. Кроме того, существовали специальныеформы, завещания. Так, завещания незрячих совершались с участием нотариуса; а для завещаний в отношении нисходящих не требовалось свидетелей.

Для действительности завещания, кроме обозначения в нем наследника, завещателю необходимо было обладать активной, а наследнику – пассивной завещательной способностью. Активной завещательной способностью не обладали психически больные, несовершеннолетние, расточители и находящиеся под властью патерфамилиас. Пассивная завещательная спо­собность отсутствовала у перегринов, объединений (universitas), рабов. Тем не менее, при освобождении завещанием из рабства вольноотпущенник мог быть здесь же назначен наследником по завещанию. Еще цивильное право допустило назначение наследниками sui postumi, т.е. детей, которые могут родиться у завещателя.

Также в завещании определялся и размер наследственной доли, зависящего от усмотрения завещателя. В то же время существовало ограничение свободы завещательных распоряжений, которое заключалось в том, что «свои наследники» должны были либо быть назначены наследниками, либо устранены от наследования прямым указанием завещателя. Другие агнаты могли быть исключены из наследования общей фразой. Стало быть, завещатель мог лишить наследства ближайших родственников посредством их по­именного указания в завещании. В римском праве лишение наследства называлось «эксгередация». Кстати, были как формальные требования к эксгередации (наследодатель вправе был это делать только путем применения определенных словесных формул), так и по кругу наследников, которые могли быть лишены наследства, а также необходимо было указывать причины завещания в пользу посторонних лиц.

Постепенно вырабатывалось правило обя­зательной доли, в соответствии с которым каждому из необходимых наследников полагалось не менее 1/4 того, что ему причиталось бы при наследовании по закону. Не лишало их этой доли и оставленное наследодателем завещание в пользу посторонних. В новелле 118 Кодификации необходимыми наследниками признавались нисходящие и вос­ходящие. Устранение их от наследования посредством по­именного указания допускалось лишь по указанным в законе основаниям: вступление в брак против воли родителей, действия, угрожающие жизни отца и т.п.

Также в завещании мог быть легат, т.е. отдельное распо­ряжение наследодателя о предоставлении наследником тре­тьим лицам определенных сумм или вещей из наследственного имущества, а также о выполнении им в пользу этих же лиц известных действий. Подобное распоряжение действительно при условии покрытия наследственных долгов. Воизбежание поглощения легатом всего наследственного имущества закон Фальцидия 40 г. до н.э. запретил обременять легатом 1/4 этого имущества при любых обстоятельствах.

Легат формирует преемство в от­дельных правах наследодателя без возложения на легатария каких-либо обязанностей, т.е. сингулярное преемство. В случае отказа наследника от наследства, обремененного легатом, легатарий не лишался права на получение обозначенного в пользу его предоставления. Если же от легата отказывался легатарий, соответствующее имущество сохранялось за наследником.

Наследственным имущество собственника стано­вилось после смерти наследодателя. Этот факт означает открытие наследства.

По цивильному праву наследство принималось добровольными наследниками одним из двух способов: торжест­венным заявлением в присутствии свидетелей или конклюдентными действиями.

По преторскому праву принятие наследства оформлялось передачей имущества во владение, а по Кодификации Юстиниана достаточно было подачи соответствующего письменного заявления в магист­рат.

С принятием наследства на наследника переходили не только все имущественные права, наследодателя, но и имуществен­ные обязанности, кроме неразрывно связанных с личностью.

Выморочным (bonum vacans) наследство являлось тогда, когда от него отказывались все наследники по закону и по завещанию,

Наследники по преторскому праву имели соответствующие интердикт, именовавшийся quorum bonorum, посредством которого осуществлялся ввод во владение наследственным имуществом. По истечении срока приобретательной давности преторский наследник приобретал положение квиритского собственника наследственного имущества, но и в период этого срока оно было достаточно стабильным.

Кодификация Юстиниана сохранила сущность изложенных способов защиты наследственных прав, но отвергла различия между квиритскими и преторскими наследниками.

Таким образом, наследование в римском праве – это переход имущества умершего лица к одному или нескольким лицам. Наследование – есть преемство универсальное. Это значит, что наследник, вступая в наследство, приобретает единым актом все имущество наследодателя (или определенную долю имущества) как единое целое.

В процессе наследования необходимо различать открытие наследства и вступление в наследство. Наследство открывается в момент смерти наследодателя. Но в момент открытия наследства имущество еще не переходит к наследникам. Переход прав происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство.

Завещание правомерное выражение воли, сделанное торжественно для того, чтобы оно действовало после нашей смерти; это правомерная фиксация нашего намерения, совершенного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после нашей смерти 6.

Открытие наследства. Принятие наследства. Необходимые наследники

Процесс перехода имущества умершего к наследникам состоит из двух стадий: открытия наследства и его принятия.

Читайте также:  Имущественные преступления в японском уголовном праве

Открытие наследства по римскому праву допускалось только в имуществе умершего физического лица.

Однако не всякое лицо способно было быть наследодателем и наследником.

Наследодателем признавалось лицо, которое при жизни могло быть носителем наследственных прав и обязанностей; лицо, способное иметь активное имущество.

В древнейшем праве рабы и даже подвластные дети не могли быть наследодателями.

В позднейшем праве запрет распространяется уже только на частных рабов, поскольку и подвластные дети, и общественные рабы получили право на пекулий.

Не могло быть наследодателем юридическое лицо.

Наследство не открывалось после римлянина, подвергнутого наказанию за преступление в виде capitis deminutio media.

После смерти перегринов наследование открывалось по праву их государства.

Наследником (heres) могло быть как физическое, так и юридическое лицо, которому переходило наследство умершего.

Наследниками могли быть даже рабы, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти дети. Наследников могло быть несколько, и они назывались сонаследниками.

Не могли быть наследниками:

перегрины и римляне, подвергнутые capitis deminutio media;

дети государственных преступников, вероотступники, еретики;

вдова, нарушившая траурный год;

родственники малолетнего, не испросившие ему опекуна.

Момент призвания к наследству (момент открытия наследства) не всегда одинаков.

Обычно это момент смерти наследодателя – в случае наследования определенным лицом по закону или по завещанию.

В других случаях момент призвания к наследству наступает позже, например:

если наследник по завещанию назначен под условием – по наступлению этого условия;

наследник зачат, но не рожден – с рождением.

Чтобы приобрести наследство, стать обладателем наследственного имущества, следовало вступить в наследство.

В римском праве различали две категории наследников: необходимые и добровольные, или посторонние.

Необходимые – это лица, находящиеся в момент смерти наследодателя под его непосредственной властью. Это были подвластные дети и рабы по завещанию (Гай, 2.156)*(113).

Они приобретали наследство в момент его открытия помимо своей воли. Отказаться от принятия они не могли. Такой закон был установлен для предотвращения ущерба кредитору в случае пассивного наследования. Преторскими эдиктами это несправедливое положение наследника впоследствии было изменено. Alieni iuris было предоставлено право воздержаться от наследства посредством невмешательства в его дела, а рабам – право отделить собственное имущество от наследства.

К добровольным наследникам относились все остальные наследники, которые в момент открытия наследства не находились под непосредственной властью наследодателя. Гай их называет посторонними (Гай, 2.161)*(114). В случае открытия наследства оно им только предлагалось. Они имели право принимать наследство или отказываться от него.

Форма волеизъявления была разной в зависимости от исторического периода. В древнейшее время необходим был особый торжественный акт – cretio; в позднейшее время волеизъявления выражалось или открытым бесформальным выражением, или путем совершения действий, свидетельствующих о наличии воли принять наследство (простое фактическое вступление в наследование).

Crеtio – торжественная устная форма – в присутствии свидетелей наследник заявлял о принятии наследства. Эта форма вышла из употребления в послеклассическую эпоху, была упразднена Юстинианом.

Фактически вступить в наследование означало действовать в качестве фактического наследника, т.е. “пользоваться наследственными вещами как наследник” (Гай, 2.166)*(115).

Срок вступления наследства

По jus civile срока для принятия наследства не существовало. Однако он мог быть определен в завещании.

Если такое указание отсутствовало, кредиторы имели право вызвать наследника в суд для ответа, будет он принимать его или нет. Если он отказывался отвечать, кредитор мог потребовать открытия конкурса над наследством. Претор устанавливал срок для размышления в 100 дней для ответа. Если лицо не приняло наследство в 100 дней, то оно признавалось отказавшимся от него. По праву Юстиниана молчание наследника рассматривалось как принятие наследства.

Порядок приобретения bоnorum possessio (преторское наследование) иной. Приобретение происходит через испрашивание у претора. Поэтому эта форма может быть только добровольной, в связи с чем здесь не могло быть необходимого наследования. Испрашивать bonorum possessio можно было в течение одного года со времени открытия наследства нисходящим и восходящим наследникам, другим наследникам – в течение 100 дней.

Допускался отказ от наследства, вступление в которое еще не произошло. Оно не осуществлялось в какой-то торжественной форме (можно было в явной или молчаливой форме). После отказа нельзя было принять наследство. Но для лиц моложе 25 лет допускалась реституция.

С момента открытия наследства и до его принятия добровольными наследниками проходил определенный период времени. В течение этого периода времени наследственное имущество не имеет видимого хозяина. Наследство в это время называется лежачим. По древнему праву оно считалось бесхозяйным. Его мог присвоить себе любой, и это не считалось кражей. Провладев им один год, лицо, захватившее наследство, становилось его собственником. Но в период империи по требованию наследников вещи подлежали возврату, а позже расхищение наследства стало признаваться преступлением.

Постепенно в римском праве сложилось понятие наследственной трансмиссии, которая заключалась в переходе права наследования к наследникам лица, призванного к наследованию, но не успевшего принять его ввиду смерти в течение одного года с момента, когда наследнику стало известно об открытии наследства.

____________________________________________________________________________________________________________________

Они имели право принимать наследство или отказываться от него.

Книги

По древнейшему цивильному праву наследственная трансмиссия была невозможна если призванный к наследованию наследник по закону не принимал наследства, оно признавалось бесхозяйным.

СТАТЬЯ 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)

СТАТЬЯ 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия) 1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему

Статья 1113.

Способы принятия наследства

Принятие наследственной массы– это одностороннее действие, доказывающее желание вступления в него.

Виды принятия наследственной массы:

  • прямое волеизъявление;
  • фактические действия лица.

Если наследники первой очереди отказывались от получения вещей наследодателя, необходимо было составить особый документ. Другим претендентам принадлежало «право на размышление». Чтобы получить имущество, им нужно было написать заявление. В случае их бездействия, принять наледственную массу могли последующие наследники.

В древности лежачее наследство могли захватить любые люди, которые хотели его получить в борьбе. Позже когда появилась государственность, имущество попадало в руки государства, если его не принимали наследники в силу каких-либо обстоятельств.

Конкретного срока для наследования не было, но регламент у данной процедуры был.

Особенности принятия наследства и отказа от него в римском праве

Особенности наследования по закону в римском праве (по законам XII таблиц).

Наследование по закону — наследование, которое происходило в установленном законом порядке.

Основной признак наследования по закону — наличие родства между наследником и наследодателем.

Законы XII таблиц различали следующие три очереди наследников:

1) «свои» или «необходимые» наследники, которые включали лиц, находившихся в момент смерти наследодателя непосредственно под его властью (дети, внуки от ранее умерших подвластных детей). В тех случаях, когда после умершего не оставалось наследников первой очереди, к наследству призывалась вторая очередь;

2) агнаты — лица, принадлежащие к одной семье и находящиеся под властью умершего главы этой семьи (братья, сестры, мать умершего). При наличии нескольких агнатов к наследованию призывался ближайший агнат, т. е. то лицо, которое имело ближайшую родственную связь с наследодателем;

3) когнаты, которыми являлись все кровные родственники умершего. При этом не имела значения степень родства.

В ходе развития римского права происходил процесс вытеснения агнатического родства в качестве основания наследования когнатическим.

Преторским правом цивильная система наследования, которая была основана на агнатическом родстве, была заменена преторской системой наследования, включавшей следующие четыре очереди наследников:

1) дети наследодателя, в том числе и эмансипированные;

3) когнаты, имеющие родство с наследодателем до шестой степени включительно;

4) переживший наследодателя супруг (супруга).

В тех случаях, когда ближайший наследник не принимал наследство, оно открывалось следующему за ним по порядку.

По Уложению Юстиниана различали пять очередей законных наследников:

1) все нисходящие наследники (сыновья, дочери, внуки от ранее умерших сыновей и дочерей и т. д.);

2) восходящие родственники наследодателя (отец, мать, дед, бабка и т. д.), полнородные родные братья, сестры, дети умерших полнородных братьев и сестер;

3) неполнородные братья и сестры наследодателя;

4) все остальные боковые родственники наследодателя, причем независимо от степени их родства умершему;

5) супруг(супруга) наследодателя.

В юстиниановской системе различали виды порядка наследования по закону:

1) обыкновенный, который был основан на родстве и определялся очередями;

2) особый, который возникал, когда лицо имело право на получение доли наследства независимо от того, кто являлся наследником в остальной части имущества.

В римском праве открытие наследства и установление наследников осуществлялись в момент смерти наследодателя.

Право собственности на наследуемое имущество наследники приобретали не в момент открытия наследства, а после его принятия.

За время между открытием наследства и его принятием имущество, входящее в наследственную массу, называлось лежачим наследством, так как наследственное имущество никому не принадлежало. В древнейшем римском праве такое имущество считалось бесхозяйным, поэтому любое лицо, захватив его и владев им год, становилось собственником. Позднее в классическом праве для устранения посягательств лежачее наследство до принятия наследниками числилось за умершим, личность которого продолжалась в наследственном имуществе.

Принятие наследства является односторонним действием наследников, которые свидетельствовали о наличии у них желания вступить в наследство.

Способы принятия наследства:

1) прямое волеизъявление наследников;

2) фактическое поведение лица, которым оно подтверждает принятие им наследства.

В случае отказа от наследства или нежелания его принимать от наследников первой очереди требовалось особое заявление. Остальные наследники имели «право на размышление» и должны были выразить свое желание о принятии наследства специальным актом или подразумевающими его. При этом отсутствие этих действий или заявлений говорило о переходе права на принятия наследства к следующему наследнику.

Срок для принятия наследства в римском праве не был установлен. Однако принятие наследства являлось регламентированной процедурой. При принятии наследства наследник должен был составить опись наследственного имущества. Моментом принятия наследства считался момент перехода всех прав и обязанностей наследодателя независимо от времени составления описи и факта ее окончания.

В тех случаях, когда наследник умирал, пережив наследодателя и не успев принять наследство, его права на наследство переходили его наследникам. Такое принятие наследства в римском праве получило название наследственная трансмиссия.

Наследование по праву представления осуществлялось, если в момент смерти наследодателя в живых из числа нисходящих родственников остались дети от ранее умершего сына или дочери. Они приобретали право на получение той доли, которая досталась бы их умершим отцу или матери, если бы те пережили наследодателя.

В тех случаях, когда на наследство претендовали несколько наследников, они признавались совместными собственниками наследства (сонаследниками), но в пределах своих наследственных долей.

Дата добавления: 2015-05-31 ; Просмотров: 1729 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Право собственности на наследуемое имущество наследники приобретали не в момент открытия наследства, а после его принятия.

Образец заявления о принятии наследства

Бланки вы сможете скачать у нас на сайте. Пользуясь ими, учитывайте, что каждый случай индивидуален и требует внесения соответствующих корректировок. Если нужно обратиться в нотариат, имеет смысл пользоваться рекомендациями, предоставляемыми непосредственно при написании. Когда такой возможности нет, обращайтесь за бесплатной консультацией к юристам, что можно сделать по телефону или в режиме интерактивной связи.

При составлении иска о наследстве главным требованием является указание конкретного повода, другие просьбы могут иметь разный характер: признание факта или установления родства, продление сроков, изменение наследуемого объема, отмена завещательных актов и свидетельства о передаче наследства, которое уже не является лежачим и перешло в собственность.

Обязательно датируйте обращение и ставьте подпись с расшифровкой. Ссылайтесь в тексте на бумаги, подтверждающие факт гибели наследодателя (свидетельство о смерти, судебный акт о признании мертвым).

Когда такой возможности нет, обращайтесь за бесплатной консультацией к юристам, что можно сделать по телефону или в режиме интерактивной связи.

Содержание и основные признаки завещания в римском праве.

· Завещанием считалось только распоряжение, которое содержало назначение наследника. В противном случае (если наследник не был обозначен) не было и самого завещания. Наследник обязан был быть назначен чётки и ясно. Исключения составляли постумы и юридические лица. Кроме того, также допускалось составление наследника под так называемым отлагательным условием. В данном случае наследство открывалось по наступлении условия, а не в момент наследования. Отменительное условие в завещании влекло за собой его недействительность, так как римляни придерживались правила: «Провозглашённый наследник – всегда остаётся наследником!». То есть лицо, которое однажды вступило в право наследства уже не могло от него отказаться. Также в завещании допускалось подназначение наследника (или же наследственная субституция), которое являлось указанием в завещании нового наследника в случае кончины предыдущего или его отказа от наследства.

· Завещание должно выражать исключительно волю наследника, то есть она должно являться односторонней сделкой, не требующей согласия наследников.

· Основными субъектами завещательных отношений являются наследник и завещатель. Последний должен обладать завещательной активной правоспособностью, то есть за ним должно признаваться законом право составления данного завещания. К таким относились лица, которые обладали правоспособностью. Данной завещательной правоспособностью не обладали: несовершеннолетние, расточители, умалишённые, перегрины, подвластные, интестабилие, то есть лица лишившиеся за свои аморальные поступки права выступления свидетелями, а также приглашения в своих интересах свидетелей. А также отступники от христианства, осуждённые за некоторые преступления и пр. Женщины могли составлять завещание лишь с разрешения опекуна, но позже (при Августе) они приобрели завещательную правоспособность. Завещание составлялось в пользу лица, которое обладало пассивной завещательной правоспособностью, то есть реальным правом выступать наследником. Например, раб мог по завещанию принять наследство только если оно включало в себя условие отпуска его на волю. Пассивной завещательной правоспособностью не обладали: еретики, интестабилие, женщины (все, кроме весталок), дети государственных преступников, несовершеннолетние, расточители, а также глухонемые и другие люди, которые не могли выразить собственную волю. При этом некоторые лица, обладающие правоспособностью не могли при наличии определённого обстоятельства получить наследство. Данное правило касалось холостых мужчин и бездетных (они получали лишь половину наследства).

Особую категорию фактических наследников составляли так называемые postumi, являвшиеся лицами, зачатые при жизни самого наследодателя, однако рождённые после его кончины. Завещание могли признать недействительным в том случае, если постуми не назначались прямо наследниками и не исключались из него.

· Формальность завещания. Само завещание составлялось в строго установленной форме.

Наряду с этим продолжало существовать также устное завещание в весьма упрощённой форме.

Добавить комментарий